媒体:教师加班用餐猝死,四次不认定工伤是刁难

  教师加班用餐猝死,四次不认定工伤是刁难

猝死教师生前照片。

  稷山县人社局四次不予认定工伤决定。受访者供图

  议论风生

  暑期加班也是事情,事情时的用饭、内急需要,以及必要的休憩时光,也应失掉保障,也都应当视为加班的一部分。

  又见工伤认定“拉锯战”。

  新京报报道,2017年,山西稷山县一90后男教师暑期加班吃午饭时猝死,工伤认定一波三折。稷山县人力资源和社会保障局三次不予认定工伤决定,别离被稷山县政府行政复议、临猗县法院和运城中院撤消
,第四次仍然

依据认定不属工伤,理由为“非事情时光,未在岗位上遇故身亡”。

  单方争议焦点所在,是关于事情时光和事情场合的认定。

  翻看《工伤保险条例》,明确划定“职工在事情时光和事情场合内,因事情原因遭到变乱伤害的,应当认定为工伤”。按照该条款,若是不是在事情时光和事情场合发生意外,就不能认定为工伤。

  若是硬抠字眼,本地人社局的认定也不算离谱。毕竟按黉舍的说法,其加班时光是在8时至12时、14时至18时两个时段,涉事教师就餐后于12点50分左右倒地。乍看起来,他脱离事情所在到餐馆用饭,既不在上班时光,也不在上班场合,还不在单位认可的“加班时光内”,更算不得履行事情职责。

  问题是,暑期加班也是事情,事情时谁又没有个用饭、内急的需要呢。必要的休憩时光,也应失掉保障。以人之常情,去餐厅用饭与正常事情,以及上下班途中一起,都应当视为员工加班的一部分。

  劳动者权利高于天。事实上,立法上已作出了有利于劳动者的改变。如2010年12月《工伤保险条例》修正

休学,即调整扩展了工伤认定、工伤保险适用规模等。2014年8月,最高法公布《关于审理工伤保险行政案件若干问题的划定》,更明确了“上下班途中”的详细规模。

  只管法令尚未划定,员工在加班间隙脱离工位用饭休憩时发生意外事情也属工伤,但按照立法保护劳动者权利的肉体,无关部门理应采用广义的了解,让劳动者享受法令给以的人文关怀。若是将加班的劳动者强行拒之门外,失去了法治应有的温情。以是无论本地政府还是两级法院,都撤消
了“不予认定”的了局。

  可使人遗憾的是,本地人社局三次不予认定工伤决定,哪怕屡被撤消
,仍以相反理由固执
不改。这就意味着,当事人支属还得在这场拉锯战中痛楚地盘桓,即便申请行政复议、重新起诉,了局仍可能是“死循环”。

  这种尴尬而痛楚的阅历,并非孤例。之前,媒体便报道了某女职工在公司值班期间上厕所,遭受
性侵(得逞),小便失禁“肉体失常”,被病院确诊为“应激相干
障碍”,向人社局申请工伤遭拒。只管法院讯断支持职工,但人社部门仍不松口。

  之以是屡次涌现这种情形,固然有《工伤保险条例》等法规不够健全完满的原因,也有职能部门了解偏差、僵直不化的因素。要攻破这种有悖于法治和人道的“死循环”,有必要对现行法令作出适当调整,或者出台司法解释,进一步扩展工伤认定的规模,将合理的员工必要就餐、休憩视为事情一部分,涌现意外也应纳入工伤认定规模。

  当然,还应科学规范工伤认定的程序,对违反《行政复议法》、“以同一的事实和理由”一再不予认定的无关部门责任人进行追责,避免皮球踢个没完,侵害
当事人及其支属的合法利益。

  □欧阳晨雨(学者)

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